city_rat: (Default)
city_rat ([personal profile] city_rat) wrote2009-10-01 12:54 pm

Акционерное

Читаю дальше "Эректуса". Перейдя на рельсы типового либертарианства в следующей части книги, Микронезия и Розов реабилитировали себя в моих глазах: дайте мне билет на Транай срочно. Но вот накатанные рельсы закончились, начались разговоры про участие правительства в консорциуме - и опять ну такая чухня поперла...

Итак, предприятия с обособлением капитала. Предыдущие части - см. по метке.

Выделение предприятий в самостоятельное лицо необходимо с многих точек зрения. Основные две причины:
- предприятие становится отчуждаемым, его можно продать, передать во внешнее управление и т.п., в отличие от ЧП.
- это пока наиболее удобный способ организации коллективного бизнеса, т.е. с несколькими участниками.

Обособление предприятия неразрывно связано с понятием ограничения ответственности. В принципе степень ограничения может варьироваться, но на практике во всем мире принята наиболее простая и удобная схема "полного ограничения", когда ответственность создателей (учредителей) и других участников бизнеса ограничивается только размером их вклада в предприятие. На такую схему, в частности, в явном виде указывают аббревиатуры "ООО" в названии российских предприятий или "LTD" - у западных, но фактически и АО (JSC) - тоже предприятия с ограниченной ответственностью.

С не очень удачным с точки зрения русского языка выражением "ограниченная ответственность" связаны два бытовых заблуждения.

1. "Общество с очень ограниченной ответственностью - ни за что не отвечает". Разумеется, и ООО и АО на самом деле несут полную ответственность по всем своим обязательствам, как и обычное ЧП. Ограничивается только ответственность участников обществ. Напоминаю то, что писал в прошлый раз: с момента создания юридическое лицо _отделяется_ от своих создателей и начинает вести полностью самостоятельную жизнь. У него свое имущество, свои долги, свои должники. Имея об* на предприятия - ты не имеешь об на его владельцев. И наоборот. Это, однако, не значит, что владелец предприятия ни за что не отвечает, может забрать деньги из кассы и уехать на Багамы. Дело в том, что он в этой ситуации по отношению к предприятию - рядовой контрагент, т.е. он не у себя из кармана эти деньги вытаскивает, как частный предприниматель, а берет взаймы у юрлица. Таким образом, это уже предприятие имеет об на своего владельца. Долговое обязательство - это такое же имущество, как деньги в банке, здания или там станки с отвертками. Если теперь на предприятие придут судебные исполнители - они изымут и отвертки, и данные о должниках (дебиторах). А затем предъявят их к оплате уже физлицу - владельцу предприятия.

Разумеется, все это работает только при одном условии: при системном ведении бухучета на предприятии. Поэтому для предприятий с обособлением (юрлиц) ведение формализованного и стандартизованного бухучета является не некой технической задачей (типа как у Розова - мол, у консорциума пока операций мало, поэтому мы бухгалтерию ведем в уме и на бумажке), а принципиальной обязанностью: без этого юрлица просто не существует. Переводя на программерский язык: бухгалтерская процедура - это main в том "искине", которым является юрлицо. С другой стороны - для реализации этого требования интенсивное вмешательство государства не обязательно, возможны схемы саморегулирования, тема тоже интересная, но отвлекаться не будем. Так что в принципе меганезийская идиллия данным требованием не нарушается - и так уже понятно, что Хартия достаточно толстая книжка, для главки с рамочными требованиями к саморегулирующемуся рынку аудита место найдется. В реале, однако, необходимо искать оптимальный баланс между единым правовым регулированием вопроса и "свободой договора". Слишком много свободы - рост рисков и издержек на анализ платежеспособности для рынка (контрагентов предприятия), слишком мало - рост издержек на ведение учета у самого предприятия, вырождение бухучета в фискальный карго-культ (см. отечественный пример).

2. "Учредителей предприятия могут оштрафовать на 10 тысяч рублей". Это распространенный даже среди отечественных бухгалтеров (и даже среди фискальных чиновников) миф. Связан он с неправильной трактовкой формулировки закона: "Учредители предприятия несут ответственность по обязательствам предприятия в пределах своего вклада в уставный капитал". Мол, если твой вклад - 10 тыс. (минимальный размер уставника для ООО по российскому законодательству), то с тебя могут потребовать такую же в случае каких-то претензий к обществу. Это, конечно, не так.

Уставный капитал - это пассив предприятия (подробнее об активах и пассивах см. в моих постах о бухучете), иначе говоря - специфическое долговое обязательство предприятия перед своим учредителем. При создании общества первой операцией бухучета является как раз фиксация этого обязательства. Поскольку у любой бухгалтерской записи всегда две стороны, то начисление пассива (уставного капитала) сопровождается начислением актива: встречного долгового обязательства учредителя внести средства (деньги, станки, интеллектуальную собственность и т.д. - не важно, определяется договором участников) в счет своего вклада. На это законом и учредительными документами обычно отводится ограниченный срок. Вот если предприятие успеет набрать долгов и разориться до того, как учредитель внесет свой вклад в натуре - тогда да, в числе его активов будет долговое обязательство учредителя, и к нему могут придти судебные исполнители со взысканием на соответствующую сумму. А вот если средства внесены - то обязательства исполнены, и дальше уже правильнее говорить, что учредитель не отвечает по обязательствам предприятия, а рискует своим вкладом - т.е. долговым обязательством предприятия перед ним, поскольку в случае банкротства или ликвидации предприятия требования учредителей удовлетворяются в последнюю очередь, и имущества предприятия на это может банально не хватить.

Еще раз подчеркну, что все вышесказанное действует только в силу того, что прописано в неких документах. Проще всего и удобнее для всех это сделать в законе. Если нет - то закон _должен_ устанавливать обязанность зафиксировать соответствующие принципы учредительном договоре, который при этом _обязан_ быть публичным. Предлагаемый Розовым и некоторыми моими комментаторам вариант "устного, а в очень уж серьзном случае - простого письменного договора-междусобойчика" не катит, поскольку затрагивает интересы третьих лиц (например, в отсутствие общих требований по очередности выплат я вполне могу записать в этом договоре, что общество сначала погашает обязательства перед учредителями, а затем уж перед всеми остальными. Вопрос - вы захотите с таким предприятием связываться?). Без государства, однако, при этом можно и обойтись, хотя от регистрации, как таковой, отказаться не получиться. Теоретически возможна организация конкурентной системы публичных реестров предприятий, или можно просто считать юрлицо правомочным в силу публикации своих учредительных документов в неком интернет-СМИ (впрочем, такое СМИ мало будет отличаться от реестра, поскольку должно предоставлять гарантии сохранности и доступности соответствующих материалов). Ну и главное - опять-таки возрастают издержки рынка на анализ рисков работы с контрагентом. Одно дело, когда я прочитал в названии "ООО" и убедился, что оно зарегистрировано в госреестре - это значит, что к нашим предприятиям будут применяться стандартные правила. Совсем другое - анализировать чей-то хитромудрый договор и бежать к судье за каждым спорным чихом (даже Розов столкнулся с этим, когда описывал судебное заседание по признанию меганезийского гражданства героинь "Эректуса": его судьи, разумеется, и части этих проблем не увидели и не подняли, но тем не менее 80% судебного разбирательства как раз занял вопрос побочный - выяснение схемы отношений между участниками консорциума). Причем поймите - это не обязательно связано со злым умыслом сторон: просто мало-мальски серьезное предприятие действительно достаточно сложный механизм, и возможно простое недопонимание - даже если все участники предприятия и контрагенты изучали в меганезийской школе курс бизнес-управления. Есть, правда, еще такой механизм, как "обычное право", т.е. право, основанное на обычаях делового оборота. Его вполне хватит и всегда хватало для заведений типа "харчевня тетушки Мокус". Но постинастриал - это НЕ простое общество. Децентрализация и "демуравьизация" производсва не упрощает, а, наоборот, усложняет бизнес-связи. Проблема Розова в том, что он явно представляет себе производство эпохи постиндастриала по мелким веб-студиям. Там да, все просто: рот закрыл - рабочее место убрано. Это только на бумаге легко наладить сборку хайтек-флаеров в сарае на берегу океана. На практике, конечно, сама сборка так выглядеть и будет, но только в ней еще будет завязана гора инвесторов, поставщиков комплектухи, контрагентов, кредиторов, дебиторов, аудита, логистики... Обычаев и "здравого смысла" не хватает для регулирования отношений внутри сложной матричной бизнес-структуры. Традиционного римского права, правда, тоже не очень хватает - но это второй вопрос.

***

На сегодня хватит, в следующей серии мы, наконец, начнем разбираться, что же такое "акция", и на кой черт она сдалась мегеганезийскому правительству в целях борьбы с монополиями.

---
* см. Э.Ф. Рассел, "И не осталось никого". Хотя тут я, конечно, не Расселовский об имею ввиду, а традиционное право требования. Но "об" - короче.

Post a comment in response:

This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org